电大知识产权法案例分析.docx
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1、六、案例分析题14分一、学问产权法概论二、商标法一*原告台联良子公司成立于1999年1月1日,其经营范围包括按摩、推拿等健身效劳工程,随后,新疆良子健身及台联良子公司签订商标运用容许合同,台联良子公司获得了左侧“良子文字及右侧的一脚掌图形组合构成的注册商标的独占运用容许。2002年2月22日,新疆良子健身将“良子商标转让给台联良子公司全部。台联良子公司在开业后即开始运用“良子商标,自开业至今,已拥有相当数量的连锁店和消费者群体。被告金钩良子公司被工商行政管理部门核准的经营期限是2003年4月1日至2023年3月31日,其宣扬材料写名:经营足部保健、全身经络推拿、茶艺效劳工程。该公司在其户外效劳
2、招牌上运用了“良子健身四个醒目的文字。法院根据民法通那么、商标法及反不正值竞争法判决被告金钩良子公司立即停顿侵权,赔偿原告台联良子公司损失1万元。问题:试分析被告的行为是否构成侵权?理由是什么?答:1、台联良子公司的商标为合法获得,其注册商标专用权受商标法疼惜,未经其容许,在同种类的商品或效劳上运用及其注册商标一样或相像的行为都应视为侵权行为。3分2、根据我国法律规定,法人单位有权命名企业名称并有权运用,但企业名称权在命名和运用时不应侵扰其他企业在先的注册商标专用权合法利益。金钩良子公司在公司设立期间命名企业名称时主观上具有借助“良子商标的商誉开展本企业的侵权成心。公司设立之后在招牌上突出访用
3、“良子二字,主观上是渴望消费者误认为其公司是台联良子公司开在被告场所的连锁店。从消费者的角度看,由于台联良子公司是一家在国内有确定知名度的集团公司,已经形成一个消费者群体,消费者在看到具有良子字样的效劳招牌时,很简洁及台联良子公司产生联络,误认为是台联良子公司的关联企业。8分3、金钩良子公司的上述行为既构成对台联良子公司注册商标专用权侵扰,也违背了反不正值竞争法,是一种不正值竞争行为。3分二杭州娃哈哈养分食品厂于1991年以其在第32类酒精饮料商品上注册的第540914号“娃哈哈商标提出争议。争议人理由为,本厂于1989年获准注册的“娃哈哈商标及杭州云峰扮装品厂在第3类的扮装品注册的第5462
4、09号“娃哈哈商标属同一地区,简洁使消费者误认为该厂商标所附着的商品为本厂的系列产品。“娃哈哈注册商标属于本厂在全国首创的该类型的注册商标,已具有较高的知名度。“娃哈哈商标指定运用商品虽属儿童养分液,同时具有美容效果,原那么上说,杭州云峰扮装品侵扰了我厂注册商标的专用权,损害了我厂利益,欺瞒了消费者。被争议人杭州云峰扮装厂认为,其注册的“娃哈哈商标的指定商品为第3类的扮装品。及属于第32类的养分食品及扮装品在性能、用处、运用方法、制造技术上都迥然不同,根本谈不上“类似商品,也就更无所谓,“侵扰了注册商标的专用权这一问题。同时,两商标中一个为文字商标,一个文字及图形组合商标,直观上区分也十清晰显
5、。商标评审委员会经过复审,裁定为杭州娃哈哈养分食品厂对云峰扮装品厂注册的第546209号“娃哈哈商标所提争议理由成立。第546209号“娃哈哈商标予以撤销。杭州市云峰扮装品厂应在收到该通知之日起15天内,将“娃哈哈商标注册证交回商标局。问题:试分析商标评审委员裁定的理由?答:1娃哈哈儿童养分液是当时在儿童养分食品上开发的新产品。“娃哈哈一词是杭州娃哈哈养分食品厂首创,并于1989年获准注册。该商标在同类产品中享有较高的声誉。由于该词的独特性及宣扬效果,“娃哈哈已成为杭州娃哈哈养分食品厂的代名词,成为该厂的特有标记。该商品应属首创人独家全部。8分2杭州云峰扮装品厂利用这一为公众熟知商标进展注册,
6、两商标从娃哈哈一词的显著性来看,会使消费者带来产地方面的误认。所以说,杭州云峰扮装品厂注册的“娃哈哈商标的行为属于不当注册,应予撤销。6分三山东省金乡县酒厂于商品分类表第33类酒商品申请注册“王府井商标,被商标局驳回。商标局认为王府井是北京闻名商业街,用作商标易使人对商品出处产生误认。当事人被驳回后不服,申请商标评审委员会复审。理由是商标虽然是“王府井,但商品上标有地址或企业名称,不会使人对商品出处产生误认。商标评审委员会经复审认为,要求复审的理由不成立,再予驳回。问题:试分析商标局驳回注册的理由是否成立?答:1王府井为北京市的闻名商业区,及贸易活动亲密联络,在国内外具有很高的知名度,不应为独
7、家专用,且该名称已具有显著的地理标记性。7分2用该词作商标,的确简洁使公众对商品的出处造成误认,缺乏商标应有的显著性,并引起不良影响。根据商标法第8条第9款规定,不能核准注册。7分四招商银行在第30类金融效劳等效劳工程上向商标局提出“一卡通商标的注册申请。招商银行“一卡通指定运用“金融效劳、储蓄银行、信誉卡等效劳工程,已经其长期运用及广泛宣扬。商标局认为,申请注册的商标“一卡通用在所申请的效劳上,干脆表达了该效劳的内容及特点,故根据2001年10月27日修改前的商标法第八条第一款第6项和第十七条的规定予以驳回。招商银行申请复审称,申请商标具有独创性和显著性。“一卡通是申请人最先命名并运用的。“
8、一卡通及申请疼惜的效劳工程并无干脆描绘。申请人及“一卡通之间的联络已为公众所知晓,故恳求核准商标注册。问:试分析商标评审委员会根据新商标法如何裁定?理由是什么?答:1、根据修改前商标法第八条规定,商标应具有独创性和显著性,干脆表示商品或效劳功能等特点的文字、图形缺乏商标应由的显著性,不能起到商标的识别作用,不能作为商标运用。新商标法对于这一条款作了较大的改动。根据该法第十一条规定,本身缺乏显著特征的,“经过运用获得显著特征的可以作为商标注册。8分2、从实际状况看,虽然申请商标“一卡通文字对其指定运用的“金融效劳、储蓄银行、信誉卡“等效劳工程的特点有确定的表达性,但经过申请人长期运用及广泛宣扬,
9、“一卡通文字及申请人之间建立了严密的联络,该文字已经起到了识别效劳来源的作用。而且,目前尚无证据说明其他金融机构也在类似效劳上运用“一卡通文字。申请商标经过运用已经获得了显著特征,并便于识别。一些对本商品或者效劳的特点有描绘性的标记,虽然会因为缺乏商标应有的显著特征而在初始阶段难以获得注册,但由于这些标记往往比较粗浅,及商品的联络比较干脆,简洁被消费者所认知。假设经过企业长期的运用和广泛的宣扬,使具有上述情形的标记及该企业建立了严密的联络,消费者一见到某标记就会自然地想到是该企业的产品或效劳,那么这一标记事实上就起到了商标的识别作用。8分3、在商标评审理论中,始终是成认“经过运用获得显著得特征
10、的标记可以注册为商标的,新商标法第十一条的有关规定,那么为上述情形供给了明确的法律根据。本案中只有招商银行一家在金融效劳上运用“一卡通作为其效劳的标记。为中国的相关公众普遍知晓,即具有很高的知名度。使消费者在看到或听到该标记时,立即可以及运用该标记的经营者联络起来,从而起到识别商品或效劳来源的作用。因此,申请商标可以初步审定。8分三、专利法一*燕妫机械厂于2000年8月12日获得一种“烧结机多辊布料器好用新型专利权,2001年3月,专利权人变更为艾瑞机械厂。北京金都冶金机械厂未经容许,自2001年1月开始消费、销售烧结机多辊布料器产品,在其产品宣扬材料中运用了该专利号,并变造专利证书欺瞒客户,
11、获得巨额利益。2003年燕妫机械厂、艾瑞机械厂认为北京金都冶金机械厂侵扰了其专利权,共同向法院提起诉讼。试分析北京金都冶金机械厂是否侵权?其行为的性质及法律后果?答:1、燕妫机械厂、艾瑞机械厂分别是烧结机多辊布料器好用新型专利的原专利权人和现专利权人,在专利权有效持有期间享有该专利权。北京金都冶金机械厂施行假冒专利的侵权行为已经损害了两原告的专利权,被告应当担当相应的侵权责任,立即停顿假冒好用新型专利权消费、销售烧结机多辊布料器产品的行为,赔偿经济损失。8分2、燕妫机械厂于2000年合法获得“烧结机多辊布料器好用新型专利权,依法享有专利的专有运用权。2001年专利权人变更为艾瑞机械厂,也是合法
12、权利人。别人未经容许不得运用。我国专利法第57条规定,“未经专利权人容许,施行其专利,即侵扰其专利权“。北京金都冶金机械厂未经权利人容许,擅自消费、销售别人的专利产品,已构成了专利侵权行为8分。3、2001年我国专利法施行细那么第84条规定,“以下行为属于假冒别人专利的行为:未经容许,在广告或者其他宣扬材料中运用别人的专利号,使人将所涉及的技术误认为是别人的技术;伪造或者变造别人的专利证书、专利文件或者专利申请文件。北京金都冶金机械厂假冒别人专利号进展宣扬和变造专利证书,已构成假冒别人专利的行为。我国专利法第58条规定,“假冒别人专利的,除依法担当民事责任外,由管理专利工作的部门责令改正并及予
13、公告,没收违法所得,可以并处违法所得3倍以下的罚款,没有违法所得的,可以处5万元以下的罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任。8分四、著作权法一*原告北京华企多媒体制作以下简称华企公司和中国录音录像出版总社以下简称中录总社因及被告山东电视台发生著作权纠纷,向人民法院提起诉讼。二原告知称:二原告是电视连续剧一路等候以下简称一剧的制片人,依法对该剧享有著作权。被告山东电视台未经原告容许,就承受电视卫星传输播放方式向中国大陆地区及亚洲地区播放一剧。被告此行为严峻损害了原告的著作权,且该侵权行为不行逆转。恳求判令被告停顿侵权,公开致歉,赔偿经济损失78万元。被告山东电视台辩称:一剧是山东宏智广告以下简称宏
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