诉讼目的对行政诉讼固有缺陷的补偿及其理论完善,行政诉讼法论文.docx
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1、诉讼目的对行政诉讼固有缺陷的补偿及其理论完善,行政诉讼法论文我们国家行政诉讼法脱胎于民事诉讼法,自1989 年立法,长时间一直未予修改。直至 2020 年修改通过,有很多显着的变化。在这之中,首当其冲的是对诉讼目的的表述的调整。 现行(行政诉讼法第一条规定: 为保证人民法院公正、及时审理行政案件,解决行政争议,保卫公民、法人和其他组织的合法权益,监督行政机关依法行使职权,根据宪法,制定本法。 这一条文被以为是我们国家有关行政诉讼目的的立法表述。华而不实新法有三处修改: 其一,将过去的 正确、及时审理行政案件 改为 公正、及时审理案件 其二,增加了 解决行政争议 的表述; 其三,修改前的行政诉讼
2、法表述为 维护和监督行政机关依法行使职权 ,本次修改将 维护 去掉。作为(行政诉讼法第一条的变动,表示清楚了我们国家行政诉讼观念上的转变,对于其后的详细制度和将来的进一步完善,都有着深远的影响。三处变动之中增加 解决行政争议 的内容尤为明显,在法律修改的经过中呈现出两派观点,一些人以为增加这一内容没有必要。 诉者,告也; 讼者,争也。诉讼的基本含义就是发生矛盾或者冲突的一方,请求与争论双方没有利害关系的司法机关,根据公正的程序解决争议。 解决争议本就是诉讼应有之意,无须十分强调。另一方观点以为,明确规定解决行政争议,有利于化解纠纷,申明行政诉讼法的立法宗旨,又与构建和谐社会的政策导向有所契合。
3、 笔者赞同后者观点,并且以为从行政诉讼目的的理论能够更为充分地讲明这一新规定对我们国家行政诉讼制度上的意义和深远影响。 一、行政诉讼目的的微观视角-详细规范中的目的论。 法律乃是国家权利机构据以司法的法律律令体。从法律的概念能够看出,华而不实含有这样一种预设: 司法经过意义上的那种法律的目的就是司法或施行正义。 庞德以为,法律目的与正义的概念相关,而后者经历千年的讨论尚未有定论。因而,他在(法理学中通过历史分析的方式展示法律目的的时间上的流变。在庞德的法律目的观中,法律目的是具有历史性的,不同的历史阶段都有对当今乃至将来法律制度的影响,后一阶段往往在一定程度上否认了前一阶段的思想理念,造成了新
4、一阶段与旧法法律目的之间的紧张关系。最为重要的是,在庞德的论证经过中,他所观察的法律目的,既存在于整个法律体系的宏观层面,也存在于详细制度的微观层面当中。耶林曾论到: 目的是全部法律的创造者,每条法律规则的产生都源于一种目的,即一种事实上的动机。 由此可见,大到整个法律的概念覆盖之下,小到一个法律规范或者法律条文,都具体表现出着某种法律目的。法律目的既有宏观上的视角,可以以作为一种分析方式方法,对详细规范和制度中的法律目的进行研究和讨论。 然而,当前我们国家各部门法往往囿于一种宏观的观念中来讨论法律目的。宏观上行政诉讼目的能够分为直接的形式目的和间接的本质目的,前者在于人民法院公正、及时地审理
5、案件,后者在于监督行政主体依法行使职权和保障公民合法权益。研究行政诉讼的宏观目的是将整个诉讼作为一个整体来讨论,辨析某一目的能否为行政诉讼所有,实际是在探寻行政诉讼的本质和其存在的意义,是诉讼的本源也是其终极的问题所在。 在微观视角下,行政诉讼目的则呈现出别样的形态。 其一,诉讼目的具有多元的特性。某一详细制度可能存在着不止一种诉讼目的的作用,同时其所反映的诉讼目的也未必完全将自个的全部内涵表现出来。一项法律制度可能是多种诉讼目的的博弈,对这些诉讼目的或多或少都会有所表现,而很难将一种目的完全表现出来不顾其他。不同的诉讼目的在某些情况下会构成一些冲突。 公正 与 及时 就是一例,确保公正需要花
6、费时间成本,假如无节制地追求公正就失去了及时的意义,正所谓迟到的正义非正义。反之牺牲公正来保障诉讼效率也是如此。两者在微观制度的兼顾需要在详细诉讼阶段针对不同的诉讼权利和诉讼法律关系进行平衡。其二,微观的诉讼内容范围较宏观更为广泛,可能某一制度的诉讼目的并不是一种基于理性的选择,历史传统、司法实践的习惯都可能构成一种诉讼目的。 比方我们国家行政诉讼没有强迫律师代理的制度,律师介入诉讼无疑能够更好地公正、及时地解决争议,进而促进监督公权利保障公民权利的本质宏观目的。之所以立法上不做这样的选择有我们国家客观上经济条件和法治发展进程的原因,而从民事诉讼中继受的立法和司法习惯也不失为一种可能存在的诉讼
7、目的。其三,多种诉讼目的在详细制度中的互相关系不是非此即彼的选择。法律目的的竞合不同于法律规则,多种诉讼目的可能在某一制度中表现为不同的分量。 当法律规则都能适用于同一案件时,必需要依靠一定的法律适用方式方法来纾解这种冲突关系。诉讼目的互相之间可能存在立场上的对立,但即使是矛盾最为尖锐的诉讼目的可以以具体表现出在同一制度之中。例如,英美法系的陪审制度。 各国诉讼中都有司法专断的诉讼目的倾向,这是长久以来司法权从宗教与政治中逐步分离的结果。溯及法律诞生之初,将审讯的公正性问题转嫁出去,进而消除纠纷也是一种原始的法律目的,以此为目的产生了神判的诉讼形式、检测誓言的审讯形式等等。至今的诉讼制度中仍然
8、存在着这种原始诉讼目的的遗留。 从最初的形式看,陪审审讯形式亦属于这种类型。 把司法裁判权临时性地赋予司法人员以外的公民团体,可以以视为一种司法公正性的外部求证,这与司法专断自然是互相对立的两种立场。但是在陪审制度中,法官的专业性意见与陪审员的判定构成了有机融合。在同一制度中兼顾多种诉讼目的。 二、解决争议的立法价值-诉讼目的对诉讼固有缺陷的补偿。 将解决纠纷纳入微观的制度视角具有重大的意义,能够一定程度上缓解我们国家行政诉讼在实践中难以真正息诉罢访的窘境。在三大诉讼类型中,行政诉讼有更多的公民对其裁判所作出的最终的法律布置不满。一方面,这是由于行政诉讼中双方地位不对等,一方是手握公权利的行政
9、机关而另一方是势单力薄的相对人。然而行政诉讼制度设计之初就已经着力调平这种气力的不平衡,法律的天平尽可能地向着相对人一方倾斜,却仍然在很多合法的裁判之后不断地上诉、上访,寻求法治体系内外的进一步救济。另一方面,这种不满也是由于行政诉讼本身的制度局限性所造成的。比照其他两种诉讼类型我们能够清楚的看到相对人所不满的来源。 在民事诉讼中,民事诉讼的标的是双方当事人所争议的法律关系。法律关系是联络原告与被告的纽带,往往争议的法律关系主体就是原被告。当事人之间的利益纠纷就是通过法律关系的梳理来实现的。法官通过审查法律关系的存在与否、变动情况来决定最终能否支持当事人的诉讼请求。简单的讲,民事诉是当事人为自
10、个利益而进行争讼,审查的也是当事人之间的法律关系。比拟而言,观察刑事诉讼的审讯阶段,一般的公诉案件是检察机关代表国家为了社会公益而提起诉讼,刑事被害人自个追诉的权利遭到限制。法官审查被告人的行为能否构成犯罪,相应的定罪量刑。行为是从属于被告人一方的,不同于上述民事诉讼中当事人双方之间构成联络的法律关系。故此,刑事诉讼是国家公权利机关为公共利益进行争讼,审查被告人一方的行为属性。这一诉讼程序并非为了被害人的个人利益而为,因而并未将其纳入诉讼的一方之中,所审查的也是别人的行为。 相比之下,行政诉讼则居于两者中间,兼具两者的一些特点,而两者的结合正是行政诉讼难以知足相对人心理诉求的症结所在。行政诉一
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