2023年-现代企法律制度.docx
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1、现代企业法律制度在社会主义市场经济发展中,现代企业法律制度是诸多商事法律制度中 最重要的制度之一。因为,它是规范商事主体,保护商事主体权利的法 律制度。改革开放以来,特别是1993年以来,由于立法机关采取积极 措施,我国的现代企业法律制度建设有了长足的发展。一、现代企业法律制度的核心及主要特征中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干相关问题的决定(1993 年11月14日)提出,”建立现代企业制度,是发展社会化大生产和市 场经济的必然要求,是我国国有企业改革的方向。”这是我国第一次正 式提出“现代企业制度”。何为现代企业制度”?决定描述了它的基本特征,即”适应市场经济 要求,产权清晰、权责分明
2、、政企分开、管理管控科学”。无疑,现代 企业法律制度是与此相适应的一种法律制度。但是,在如何认识现代企 业法律制度上还有不同的看法。有人认为,现代企业法律制度即公司法 律制度,现有的企业法律制度包括现代企业法律制度和古典企业法律制 度。有人认为,现代企业法律制度不仅包括现代企业组织制度,还包括 非货币出资不得高估作价的规定,关于非货币出资的实际价额显著低于 公司章程所定价额时股东责任的规定,关于股票发行价格不得低于票面 金额的规定,均体现了这一精神。第三,强调公司资本不得任意变更。公司增加或减少注册资本,需由公 司股东会(或股东大会)作出决议,并由代表三分之二以上表决权的股 东通过,并需进行相
3、应的变更登记。3、公司组织与公司治理制度公司实行权责分明、管理管控科学、激励和约束相结合的内部管理管控 体制。公司法根据所有权与经营权分离的精神和公司法人治理的要求, 规定公司设立下列机构:(1)股东会(或股东大会)作为公司的权力机构,决定公司战略性的重大相关问题,选举和更换董 事,选举和更换由股东代表出任的监事,决定公司组织变更、解散、清 算,修改公司章程等。股东会反映所有者的要求,有监督董事会和监事会的权力。(2)董事会(不设董事会的公司为执行董事)作为公司的业务执行与 经营决策机构,负责召集股东会,并向股东会报告工作;执行股东大会 决议,负责公司日常经营决策;聘任或者解聘公司经理(总经理
4、),制 定公司基本管理管控制度。董事会必须对股东会负责,接受股东会监督。董事长由董事会选举产生,但不能将董事长看作是董事会的董事长,而 应将董事长看作是公司的董事长。董事长主持股东会,召集并主持董事 会;董事长为公司的法定代表人,在诉讼事务和非诉讼事务上对外均代 表公司。(3)经理(总经理)为法定必设机构,这是中国公司法的特色之一。公司经理是由董事会聘 任的、对公司日常经营管理管控负有总责的高级管理管控人员,对董事 会负责。它是公司的代理人,不是公司的法定代表人。(4)监事会(不设监事会的公司为监事)为公司的法定监督机构。负 责检查公司财务,并对董事、经理行为的合法性及是否损害公司利益进行监督
5、。国有企业改建为公司,其核心是使企业真正成为企业法人,并采用公司 法规定的组织体制,完全采用公司法人治理机制。只要真正这样做了, 而不是徒具形式,就能够收到改革的效果。4、公司终止制度公司因破产或解散而导致终止,丧失其企业法人资格。公司终止主要有 两种情形:一是公司破产。根据公司法的规定,”不能清偿到期债务”是公司破产的 原因(或破产界限)。这里的“不能”是指持续的“不能“。”不能清偿到期 债务与“资不抵债”不同。如公司出现资不抵债,但仍能通过各种途径调 动资金,清偿到期债务,则不构成“破产原因“。相反,如不能调动资金, 则导致”不能清偿到期债务”,即构成公司破产原因。二是公司解散。我国公司法
6、规定,公司有下列情形之一,可以解散:(1) 公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现 时;(2)股东会决议解散;(3)因公司合并或者分立需要解散的。公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的,应当解散。上述解散情形出现 时,除公司合并、分立免于清算外,公司均必须进行清算,清理债权债 务。清算完结,完成公司注销登记,公司法人资格才告消灭。在行政执 法的实践中,常有吊销公司法人营业执照的情形。公司被吊销营业执照, 是否意味着公司法人资格消灭呢?否。公司被吊销公司法人营业执照, 只是意味着公司被依法撤销。此时,公司不能再进行经营活动,但需要 在清算后才能注销。否则,公司不进行清算就终
7、止,将意味着对公司债 权人的侵害。三、现代公司法发展中值得注意的相关问题20世纪是公司法现代化的世纪。现代公司法适应现代市场经济发展的要 求,有了很大的发展。(一)折衷授权资本制的普及法定资本制在国外公司法中曾居主导地位。 所谓法定资本制,即前述我国公司资本制度中的做法。这种制度的优点 是,有利于健全公司的财务结构,稳定公司资本,有利于保护债权人利 益。缺点是,由于公司成立之初就将大批资金集中到公司,而公司的经 营是逐步开展起来的,易于造成公司资金闲置,导致不应有的低效率, 不适应市场经济发展的要求。1937年,德国股份法首先借鉴英美法系授权资本制的经验,改变多年奉行的法定资本制,继而在第二次
8、世界大战 后为多数大陆法系国家所仿效。现在,授权资本制或折衷授权资本制已 普及于大陆法系各国,即公司设立时由公司章程规定两个资本额,即公 司资本总额和第一次发行股份的数额。公司设立时,股东仅需认购章程 规定的第一次发行的股份。其余股份,在公司设立之后,由股东会授权 董事会在规定的时间内募足。这种制度使公司较易设立,降低了公司设 立成本,也避免了公司过早筹措过多资金造成公司资金闲置的相关问题, 符合促进市场经济发展的效率原则。(二)注重对法人股份进行规范公司出现的初期,绝大多数公司的股份 是由自然人个人持有的。从19世纪末的美国开始,公司股份法人持有 的现象逐渐发展起来。现在,公司股份持有法人化
9、的现象已相当普遍地 存在于各国。所谓股份持有法人化,是指公司股份向法人集中。这里的 法人不仅包括公司,也包括各种各样的基金组织。由于股份持有向法人 集中,自然人持股占主导地位时期所没有的相关问题不可避免地出现了, 譬如经济力量过分集中、侵害小股东利益、公司法人人格混同、欺诈债 权人等。因此,各国公司法非常注重对公司或其他法人持有他公司股份 进行规范。其主要规则有:1、规定持股法人的通知义务,即要求持有他公司一定比例股份的公司履行通知被持股公司的义务,以防止一公司对他公司的任意支配。2、禁止相互持股,或者禁止子公司认购母公司的股份。3、规定在一定期限内持有一定比例股份的股东享有少数股东权,限制
10、大股东的权利,防止大股东侵害小股东的权利。(三)完善公司法人治理机制各国公司法都规定了公司应建立的机构。 但随着时间的推移,人们越来越认识到,仅有公司组织机构不足以构成 良好的监督,还必须建立健全的公司治理机制。20世纪70年代,围绕 企业所有权与企业经营权分离的公开性大型股份公司运营机构的运营 状况提出了公司法人治理机制,即建立公司经营中的指挥和监督体系。1992年5月,美国法律协会经过十年的认真研究,发表了题为公司治 理的原理:分析和建议的报告。该报告的一个重心是强化监督机制, 引进具有独立性的外部董事(超过董事会成员的一半),在董事会内组 成监督委员会,作为董事会的下位机关。同时,任命委
11、员会等专门委员 会的组成也需有过半数外部董事参加。1991年5月,英国一系列公司倒闭事件促使该国财务报告委员会、伦敦证券交易所成立了一个由12人组成的世界上第一个公司治理委员会, 于1992年12月发表了题为公司治理的财务方面的报告。该报告注 重公司的财务控制和相应的风险管理管控,强调董事的控制与报告职能 和审计人员的角色。该报告认为,一个有效的内部控制相关系统,是公 司高效率管理管控的一个基本部分。基于此,委员会提出了一个公司治 理的外部人模式,强调外部非执行董事在内控和审计委员会中的关键地 位,突出董事会的开放性、透明性、公正与责任。之后,关于完善公司法人治理的探索席卷了全球。许多国家和国
12、际组织 相继提出研究报告和规则体系。其中,最有代表性的是经济合作与发展 组织(OECD)公司治理结构原则(1999年5月)。依据该文件,公司 法人治理结构的具体原则是:1、治理结构框架应保护股东权利。2、治理结构框架应当确保所有股东,包括小股东和外国股东受到平等 待遇。如果他们的权利受到损害,他们应有机会得到有效补偿。3、公司治理结构的框架应当确认利害相关者的合法权益,并且鼓励公 司和利害相关者在创造财富和工作机会以及为保持企业财务健全等方面而积极地进行工作。4、治理结构框架应当保证及时准确地披露与公司有关的任何重大相关 问题,包括财务状况、经营状况、所有权状况和公司治理状况的信息。5、治理结
13、构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理管控人员 的有效监督,并确保董事会对公司和股东负责。这些具体原则向人们揭示了公司法人治理结构的两个注意点:一是股东 权的保护与股东的平等待遇,二是董事会的监督与董事会的责任。显然, 这里的原则具有明显的英美法色彩,完全没有涉及大陆法系公司法中的 监督机关。如果再肯定监事会对董事、经理的有效监督,则是一个较完 善的原则。(四)一人公司的迅速发展“有限责任”待遇最早仅给予股份公司股东。而股份公司刚刚出现时,无 疑都是多投资主体建立的企业,因而被称为社团法人。但是,市场经济 的发展不仅需要大型的股份有限公司,也需要中小企业。而中小企业的 出资人不享有”有限
14、责任原则”所带来的利益,则无法刺激投资者的积极性,中小企业难以发展。所以,人们产生了扩大”有限责任原则”适用范 围的相关需求。适应这种需要,1892年,德国人创造了有限责任公司, 并为各国所仿效。但是,有限责任公司必须由两个以上股东建立。于是, 一人建立的企业的股东对扩大”有限责任原则”适用范围的相关需求又于 19世纪末、20世纪初突出出来了。开始,仅有个别国家允许设立一人 公司,而多数国家不允许设立一人公司,但允许公司设立后出资人将出 资转让为一人占有。从20世纪50年代开始,允许设立一人公司的国家 日益增多。当前,美国、德国、法国、日本、比利时、丹麦、荷兰、卢 森堡、我国澳门等国家(或地区
15、)以及欧盟均允许设立一人有限责任公 司,日本等国还允许设立一人股份有限公司。在此情况下,各国公司法 为了保护债权人利益,强化了一人股东对公司的义务和责任,如同一自 然人不得设立数个一人公司,一人公司或其他法人不得成为一人公司的 唯一股东。有些国家还规定了一人公司股东的特殊公示义务和与公司承 担连带责任的特定情形。(五)公司法的国际化公司法本是国内法,但是公司法涉及资本流动和商事交易,而资本流动 和商事交易不可能局限于一国之内。因此,20世纪中期以来,出现了公 司法国际化的趋势。这种趋势一方面表现为国际公约,譬如1956年承认外国公司、社团和财团法律人格的公约(海牙);另一方面表现为地 区性的法
16、律规范,其典型代表是欧洲公司指令,它起着协调欧盟国家公 司法的实质性作用。公司法的国际化趋势还反映了英美法系公司法和大 陆法系公司法的相互影响。由于公司法的发展与国际贸易、国际经济相 关技术合作的发展相伴而行,而国际贸易和国际经济相关技术合作对企 业组织的客观要求,不可避免地会促进两大法系公司法的融合。这种趋 势使人们不得不考虑一个相关问题,即每一个国家公司法的完善必须突 破一个国家的范围,并注意吸收各国公司法发展的具有普遍意义的经验 与成果。四、完善我国公司法的几点思考中华人民共和国公司法(以下称“公司法”)是我国立法机关制定的第 一部相关系统规定公司事项的法律。自1994年7月1日实施之日
17、起, 至今已有六年多。毫无疑问,它对我国恢复建立公司制度,推进国有企 业走公司制之路,保护股东和债权人合法权益,起了很重要的作用。其 意义应该充分肯定。但是,由于颁布公司法时,我国刚刚实行社会主义 市场经济体制,许多矛盾尚未充分暴露,实践对公司法规则的相关需求 不及今日,因而公司法不可避免地会留下缺陷。伴随社会投资和公司实 践的迅速发展,人们也提出了许多应由公司法解决的新相关问题。譬如,现代企业会计制度、现代企业人事制度,企业终止制度等等,是有关现 代企业多种制度的总合。也有的人认为,现代企业制度不等同于现代企 业形式,现代企业形式应是现代公司。作为一种企业法律制度,应着眼 于所有企业,即使是
18、现代企业法律制度也必须着眼于规范所有企业。因 此,它是适应社会主义市场经济发展要求,以公司为核心,多种企业形 态并存,任出资者自由选择的企业法律制度。它的“现代”应表现在两个 方面:一方面,它不同于市场经济发展初期时的企业制度;另一方面, 也不同于高度集中的计划经济体制下的企业法律制度。同时,持这种看 法的人还强调两个事实:一是决定明确指出“国有企业实行公司制, 是建立现代企业制度的有益探索。”这表明,公司制仅是建立现代企业 制度的一种途径,现代企业法律制度的范围应大于公司法律制度。二是 现代市场经济发展的实践表明,虽然发达的市场经济国家非常重视现代 公司的作用,但现代合伙企业、个人独资企业在
19、这些国家仍然数量众多, 作为现代企业法律制度不能拒绝对它们进行规范。从我国的情况看,我 们也先后制定了合伙企业法和个人独资企业法,以满足企业形态多元化 对法律规则的需要。上述表明,不论人们对现代企业法律制度认识如何,但有一点是相同的, 即都充分重视公司法律制度在现代企业法律制度中的地位和作用。虽然, 市场经济的发展不拒绝任何一种适应市场经济要求的具体的企业法律依现行公司法的规定,股东大会应由董事会召集,董事会应由董事长召 集,但实践中屡屡出现董事长不召集董事会,尤其是有的公司的董事长 丧失了任职资格或者涉嫌犯罪时,惟恐被罢免,自己不召集董事会,也 不指定副董事长或董事召集董事会,因而股东大会也
20、无法开成。这表明, 现行公司法的规定还有缺陷。因此,公司法应尽快进行适当修改。(一)进一步借鉴国外的成功经验,适应加入世界贸易组织的要求无疑, 我国公司法在起草时,已经注意到公司是世界各国普遍采用的企业形式, 因而借鉴了国外许多经验或国际通例,诸如股东平等原则、股东有限责 任原则和资本多数决定原则等。但是,当时对国外许多作法未来得及全 面、认真地研究和考量,一些好的经验未能吸取。经过六年多的研究和 实践中的比较,人们对有些经验的认识已经明朗,因而现在有可能在更 大范围内借鉴国外成功的作法。譬如:1、降低注册资本的最低限额。现行公司法规定的有限责任公司和股份 有限公司的注册资本最低限额偏高,不利
21、于吸引国外的投资。现在,我 国尚保留外商投资企业法律制度。一旦加入世界贸易组织,实行”国民 待遇”,企业法律制度一元化,过高的注册资本最低限额将意味着过高 的投资“门槛”,影响国外投资者的积极性,也不利于调动国内投资者的 积极性。因此,应该降低注册资本最低限额。2、股份有限公司实行授权资本制。现行公司法对股份有限公司注册资 本的规定,不仅存在注册资本最低限额过高的相关问题,还存在着忽视 公司资金使用效率的相关问题。换言之,股份有限公司实行法定资本制, 使有些公司在募足资本后,不能将资金充分利用起来,导致部分资金闲 置或者用于非经营活动。鉴于此,有必要借鉴国外实行授权资本制的作 法,即在公司章程
22、中规定注册资本总额和第一次应募足的资本额。只要 第一次应募足的资本额募足了,公司即可合法成立。注册资本总额和第 一次募足的资本额之间的差额,由公司股东大会授权董事会在一定期间 内募足。该期间的长短,应由公司法作出明确的规定。3、公司设立实行准则主义。为简化投资设立公司的手续,可在公司法 修改中确认公司设立的准则主义,即公司依公司法规定的条件,在工商 行政管理管控机关注册登记而成立。这种作法,废除的是政府主管部门 对公司法人成立的审批,而不是废除公司登记机关的审查。为保证公司 的成立符合公司法规定的条件,公司登记机关的形式审查仍是必要的。 从公司设立的特许主义到公司设立的行政许可主义,再从公司设
23、立的行 政许可主义到公司设立的准则主义,每一次过渡,都在纠正市场准入的 限制竞争方面向前迈出了一步。而公司设立的准则主义,是在市场准入 方面反对限制竞争的一大飞跃。因为,它不再给任何一个投资者以设立 公司的特权。同时,由于设立公司的准则是载入法律的,最容易使社会公众知晓。因此,设立公司的准则主义极大地提高了公司设立的透明度。 当然,在实行公司设立的准则主义之后,特殊行业的营业许可仍可存在。4、进一步明确公司设立中的责任。现行公司法已经规定了公司设立中 的有限责任公司股东和股份有限公司发起人的责任。无疑,这些规定在 保护当事人的合法权益方面发挥了重要作用。但是,显得不够充分:一 是没有注意到在公
24、司设立的后期,董事已经选出,他们应承担公司设立 中的一定责任;二是没有注意到发起人在募足股份方面的责任;三是没 有考虑验资机构在验资中的民事责任。在此次公司法修改中,建议在上 述方面有所改进:(1)公司设立时发行的股份,在公司成立后仍未认足, 或者虽认足而未缴足股款,发起人和公司成立时的董事负连带缴纳股款 的义务;(2)董事、监事就任后,应立即调查公司设立事项。董事、监 事未履行该义务而使公司和第三人受到损害的应承担损害赔偿责任。如 发起人也承担责任的,该董事、监事、发起人承担连带赔偿责任;(3) 法定验资机构因恶意或重大过失而出具不实的验资证明,应对公司或者 第三人承担损害赔偿责任。5、健全
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