知识产权法综合案例及答案.docx
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1、知识产权法综合案例及答案学问产权法综合案例及答案 本文关键词:答案,案例,学问产权法,综合学问产权法综合案例及答案 本文简介:学问产权法综合案例一、原告许某诉称:一个死囚的自白一文,是原告在某法院工作期间,接触邓某杀人一案后撰写的,19101年6月发表于南方周末。后原告发觉中心电视台电影频道节目制作中心制作的影片不要欺压人申,故事情节以及人物特征、人物对白等详细细微环节均与一个死囚的自白一文吻合。这种行为侵扰了原学问产权法综合案例及答案 本文内容:学问产权法综合案例一、原告许某诉称:一个死囚的自白一文,是原告在某法院工作期间,接触邓某杀人一案后撰写的,19101年6月发表于南方周末。后原告发觉
2、中心电视台电影频道节目制作中心制作的影片不要欺压人申,故事情节以及人物特征、人物对白等详细细微环节均与一个死囚的自白一文吻合。这种行为侵扰了原告的著作权,恳求法院确认原告的著作权、判令被告在南方周末上致歉,消退影响,赔偿损失3万元。被告申央电视台电影频道节目制作中心辩称不要欺压人一剧系自行创作,影片与原告文章相同之处仅为事实,不是在运用原告作品;不同意原告的诉讼恳求。案件审理中,原告出示了写作一个死囚的自白时与杀人犯邓某的谈话记录、对邓某家人的访谈记录等资料来源。法院要求被告供应不要欺压人影片素材的来源,被告未能供应。问题1被告影片与原告文章在故事情节、人物组成、人物对话等方面基本相同,这一事
3、实可以说明什么问题?2原告的文章一个死囚的自白是否享有著作权,属于著作权爱护的范围是什么?3被告的影片不要欺压人是否受著作权爱护,爱护的范围是什么?4请指出本案涉及的焦点法律问题。答案1被告无法证明涉案作品不要欺压人是被告完全脱离原告文章的影响而臆想、编排出来的,说明被告在创作过程中接触、参考了原告一个死囚的自白一文。2原告对独立创作的一个死囚的自白一文享有著作权。文章虽以真人真事为素材,但对真人真事的讲解并描述所形成的文章结构和文字表达,是作者独创性成果的表现,属于著作权法爱护的范围。文章申素材和情节是真实状况的反映,属于客观事实,不是原告的创作成果,不属于著作权爱护的范围。3被告的影片是著
4、作权爱护的电影类作品,该作品基于原告文章中的客观事实,但制作者将这一事实以电影的表现手法进行创作,形成了和文章完全不同的表达方式,这种表达方式正是受著作权爱护的创作成果。4作品和事实信息的关系。事实信息任何人无权垄断。二、原告:广连电器开关厂(下称广连厂)被告:三支高压电器厂(下称三支厂)原告知称:该厂研制胜利一种高压隔离开关,并获得专利权。发觉三支厂在订货会上推销该产品,经交涉无效,特向法院起诉,恳求法院确认被告侵扰专利权,并赔偿损失。被告辩称:该厂于在于11016年月由厂长下达试制该产品任务书,确定将高压隔离开关列人新产品开发安排。在原告提出专利申请前即11016年5月以后已做好了该产品生
5、产的必要打算,并在11016年内已试销2台产品,因此不侵扰原告专利权。法院查明:原告广连厂设计探讨的高压开关于11016年7月向中国专利局提出专利申请。19101年4月22日,中国专利局对广连厂的专利申请予公告,同年8月正式授予好用新型专利权。被告三支厂是11016年5月下达产品试制任务书的。该实质任务书提出的一种产品的开发目标,末涉及详细解决课题的技术方案。以后被告厂投入该产品制造的打算工作。11016年12月三支厂所在地的县工业局下达通知确定将高压隔离开关列入19101年新产品开发安排。被告19101年5月试产后的产品不仅型号、名称与原告的专利产品相同,而且产品结构也相同。比照原被告双方生
6、产的产品和双方编制的产品安装说明书,以及设计图纸:1被告产品的主要特征与原告专利的权利要求书中权利要求的技术特征相同;2被告说明书所述的产品工作原理、调整方法与原告专利说明书的内容一样;3被告产品实物上的提示标记与原告专利产品提示标记相一样。问题1本案的焦点问题是什么,专利法对该问题是怎样规定的?2被告的抗辩是否成立,说明理由。3提出对本案的处理看法。答案1本案涉及先用权问题。先用权只指在专利申请日以前,第三人己经制造同样产品、运用相同方法或者己经做好制造、运用的必要打算,在专利申请被授予专利权以后,仍有接着在原有范围内制造、运用该独创创建的权利。2在专利侵权诉讼中,被告辩称他享有先用权是常见
7、的抗辩理由之一,对此法院应首先审查被告是否享有先用权。专利法所指的必要打算,应指技术上的打算、生产设备上的打算、完成样品试制。本案被告在申请日以前并没有完成开发任务,只是提出了一个工作目标;其生产打算工作和产品试制均发生在原告的专利申请日以后。也就是说,被告在原告专利申请日前,既未做好制造相同产品的必要的打算,更未试销相同产品,因此不享有先用权。其抗辩理由不能成立。3被告既然不享有先用权,其在原告的专利申请公告后生产、销售与原告专利产品相同的产品,己构成了侵权,且给原告造成了肯定损失,依法应予赔偿。判决被告停止生产高压开关,赔偿原告的经济损失。三、863医院医师那某设计的“多功能喉镜”于110
8、19年月获得好用新型专利。11011年4月那某向专利局恳求将该专利权转让给863医院,并填写了“权利转让登记恳求书“同年10月,那某又致函中国专利局,表明不同意将其享有的专利权转让给863医院。11011年4月,863医院与理光厂签定了专利实施许可协议,863医院许可理光厂实施那某的“多功能喉镜”,863医院收取理光厂13730元作为人门费。那某以863医院、理光厂侵扰专利权为由,诉至某中级法院。原告那某认为其为“多功能喉镜”的专利权人,被告863医院未经其许可将该专利转让给理光厂及理光厂实施该专利的行为均为侵权行为;恳求法院判令两被告停止侵权、赔偿损失。被告863医院辩称,那某的“多功能喉镜
9、”为职务独创,故恳求法院判定该专利权归863医院全部,驳回原告的诉讼恳求。被告理光厂辩称,该厂实施专利是经863医院许可的,其行为不构成侵权。问题1如何认定被告863医院转让专利权的行为?2如何认定被告理光厂实施专利的行为?答案1.被告863医院转让专利权的行为侵扰了原告那某的专利权。因为该专利权不属于863医院全部。那某曾有将其专利权转让给其所在单位的意向,并且实际履行了转让程序中的一些事项。但是那某与863医院之间的专利权转让程序并未完成,依专利法规定,转让专利权的,当事人应当订立书面合同,经专利局登记并予以公告,d能生效。本案中,那某与863医院之间并未订立书面合同,也未完成登记和公告程
10、序,因此那某仍是“多功能喉镜“好用新型专利的专利权人。被告863医院不享有专利权且又未经专利权人许可,擅自将专利权转让他人,侵扰了原告的专利权。2.被告理光厂末得到专利权人的许可,擅自生产、销售原告的专利产品,亦构成了对原告专利权的侵扰。四、原告:京北造纸厂被告:乐利商贸中心经营部(以下简称乐利经营部)案由:侵扰商标专用权京北造纸厂于11019年11月注册“雅洁”商标,商标包括“雅洁”文字和图形,核定运用商标为多功能生活用纸。京北造纸厂于2001年8月在被告乐利商贸中心经营部购得“雅洁”牌卷纸上10箱,单价120元。乐利经营部销售的卷纸运用了“雅洁”商标,标有R标记,注明是京北造纸厂生产并有厂
11、址。该卷纸与京北造纸厂的产品相比,包装图案设计、文字说明完全相同,仅是颜色稍有区分。2001年12月京北造纸厂向法院提起商标侵权诉讼。在诉讼中,京北造纸厂主见:我厂是“雅洁”牌商标的专用权人。而自己从未与乐利经营部有过业务往来,从未给该经营部送过本厂生产的“雅洁“牌卷纸。经我厂查证,被告乐利经营部销售了假冒京北厂注册商标“雅洁”牌卷纸。被告的这种行为侵扰了原告的商标专用权,影响了原告的名誉,损害了原告的利益并造成原告的产品滞销,给原告造成了很大损失。恳求判令被告停止侵权,复原名誉,赔偿损失1.6万元。被告乐利经营部辩称:自己销售的卷纸不是假冒产品,是依据双方约定由原告供应的。再者自己作为经销部
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