2022年试论我国行政诉讼调解制度的完善.docx
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1、2022年试论我国行政诉讼调解制度的完善 内容提要:在我国现行的诉讼制度中,调解最常用于民事诉讼,并且是民事审判的一大原则,而在公法诉讼中却被限制适用,依据中华人民共和国行政诉讼法的规定,行政诉讼除了赔偿诉讼之外,不适用调解,而赔偿诉讼也只是选择性的可以适用调解。但是,在现实的行政诉讼中,却存在着大量通过法院协调结案的案件,这类案件以原告撤诉的方式出现,并且早已形成了一种法官和当事人心照不宣的,被社会所默许的行政诉讼类调解制度或者协调制度,大量的行政诉讼撤诉事实上是没有调解书的调解,这已成为行政审判中公开的隐私。那么,是司法对立法提出的挑战,还是立法跟不上时代的步伐由此,行政诉讼调解问题成为目
2、前必需检视和值得探讨的法律现象。我们应正确认定行政诉讼调解的适用范围和原则,探究适合行政诉讼调解的最佳程序结构模式,将调解结案作为法定的结案方式作出规定,并给予调解书与判决书同等的法律效力。关于行政诉讼的调解,依据中华人民共和国行政诉讼法第50条和第67条第三款规定,除赔偿诉讼可以适用调解外,人民法院审理行政案件,不适用调解。然而,行政审判中大量的行政诉讼撤诉案件事实上是没有调解书的调解。这是因为行诉法第50条规定禁止适用调解,而在审判实践中大量案件以调解化解了官民冲突,制作法律文书时转用了撤诉这一法定形式。现行行诉法对行政诉讼调解制度规定得太狭窄,为了使行政诉讼调解制度适应我国行政审判工作的
3、须要,发挥该制度对化解官民纠纷的应有功能,本文拟就行政诉讼调解制度的相关问题进行探讨,以一己之见抛砖引玉。一、行政诉讼不适用调解制度的弊端虽然行政诉讼法明文规定人民法院审理行政案件不适用调解,但在司法实践中,以调解解决官民冲突是普遍存在的。这在很大程度上反映出行政诉讼法规定的撤诉制度与司法实践相脱节。依据行政诉讼法的规定,行政诉讼中的撤诉可以分为申请撤诉、原告同意被告变更详细行政行为并申请撤诉、视为申请撤诉以及按撤诉处理四种状况。对于申请撤诉与原告同意被告变更详细行政行为并申请撤诉这两种状况,人民法院有审查的义务。被告对详细行政行为的变更正确合法,原告同意并申请撤诉的,法院可以准许;被告对详细
4、行政行为的变更不正确,为了规避诉讼而无原则地变更行政行为的,即使原告撤诉,人民法院也不准许。假如人民法院查实原告的撤诉是由于他人欺诈、胁迫而提出的,亦不应当准予撤诉。撤诉制度的规定是考虑到行政诉讼原告的权利亟需司法保障,但详细到司法实践中这一规定却成了空中楼阁,由于法院迫于压力或出于息事宁人考虑而怠于对撤诉申请行使审查权,面对原告的撤诉申请,法院几乎是一路绿灯,数十万的撤诉案件中原告申请撤诉但法院不准许撤诉的案件少之又少,这导致在大量的撤诉案件中,非正常撤诉的案件占相当大的比例。非正常撤诉是相对于正常撤诉而言的,多是指原告对被诉详细行政行为持有异议,其撤诉并非心甘情愿而是受外力影响,撤诉时原告
5、权益未得到爱护,法院对撤诉申请予以准许的状况。我国行政诉讼中撤诉率高的真正缘由在于当前行政诉讼缺乏良好的制度环境,行政权缺乏制约,原告缺乏基本的平安,法院缺乏独立性和权威性。撤诉是原告、被告和法院合谋中止诉讼。从撤诉的效果来看,由于双方当事人的案外和解协议不具有同调解协议一样的确定力与执行力,依据行政诉讼法的规定,原告撤诉以后不得以同一事由向人民法院再次起诉(按撤诉处理的除外),行政机关若反悔不履行和解协议,原告即丢失了恳求司法救济的权利,这对原告权益的爱护是极为不利的。行政诉讼法对撤诉后禁止以同一理由再起诉的规定与行政诉讼中双方当事人的案外和解的广泛存在产生巨大的冲突。作为原告的公民、法人或
6、者其他组织的权利无法通过行政诉讼得到志向的爱护,也很简单引起相对人与行政主体之间的信任危机,同时也降低了法院的威信。立法者当时设立禁止调解制度的本意则是担忧调解会损害原告利益或公共利益,而事实上,禁止调解不仅未能真正爱护原告和社会的公共利益,相反却在诉讼程序以外悄然地进行着侵害。因案外和解而撤诉的这种非正常撤诉的现象,严峻背离了行政诉讼的目的,使行政诉讼不适用调解制度的立法本意完全落空。事实上,允许调解未必损害原告利益或者公共利益,不允许调解也不见得能够爱护原告利益和公共利益。与其让案外和解这种变相的调解成为规避法律和规避司法监督的工具,不如从制度上加以规范,以消退理论与实践严峻脱节所产生的尴
7、尬。因此,设立调解制度,将当事人的协商过程和内容置于司法审查之下,显得尤为紧迫和必要。二、完善行政诉讼调解制度的理论基础(一)公权力肯定不允许处分的理论欠缺现行行政诉讼不适用调解的理论依据是公权肯定不行处分。该理论认为,在行政法律关系中,行政权属国家公权,详细行政行为是否作出或如何作出,法律法规都已预先设定,行政主体是不能自由处分。行政权不同于民事权利,行政主体不能实行全部或部分放弃其行政职权的方式来促成与相对人的和解。而调解则意味着行政主体能对行政权利进行自由处分。行政权的这种特别性使行政诉讼失去了调解的前提和基础,因此,人民法院只能依据合法性审查的原则,对合法的详细行政行为判决维持,错误的
8、判决撤销或有限变更,除此之外没有选择的余地。但是,随着我们对行政权力性质的相识不断深化,特殊是进入21世纪以来,由于对经济与行政管理的社会需求不断增加,以及在现代市场经济和世界民主化潮流的推动下,传统的管理行政、秩序行政逐步转向以给付行政、服务行政为特点的现代行政,以行政主体为中心和行政权力的单向行使为全部内涵的传统行政日益转向以注意人权和民主的现代行政,在此转型发展过程中出现了行政方式的多样化、松软化趋势,出现了非强制行政行为如行政契约、行政指导等。这就造成认为行政主体肯定不能处分行政权力的观点越来越站不住脚。因为,现行行政管理已不再仅仅是行政主体单方意志的体现,更多的则是表现为行政主体与行
9、政相对方的合作,这样不但节约了行政成本,而且提高了行政效率,使行政目的得以圆满实现。在合作的行政中,行政管理的实现并非运用行政权力手段,而是经常在与相对人的征询、协商、沟通中做出行政行为。另外,公共利益和私人利益并不总是冲突冲突的。即便在公益与私益发生冲突时,基于国家主义和个人主义的基本理论,立法、执法和司法都应以比例原则相互权衡,在一者的博弈中寻求最佳平衡区域。这个平衡区域为行政主体与相对人的协商供应了空间,行政主体在这一范围内行使处分权非但不会损害国家利益、社会利益,反而会使公权与私权获得共赢的效果。(二)行政主体在法定条件下享有自由裁量权,是设立行政诉讼调解制度的理论支撑依据行政法理论,
10、行政主体在行使行政权时,拥有自由裁量权。而自由裁量权的行使在某种意义上就表示行政主体对公权力有肯定程度的处分权。随着社会分工越来越细,社会关系越来越困难,行政事务也困难多变,单靠法律的规范性条款调整,根本不能满意现实须要。所以在客观上必需给予行政主体拥有广泛的自由裁量权。一旦行政主体拥有自由裁量权,也就意味着行政主体具备了与行政相对人调解的前提和基础。另外,在详细调解过程中,只要法院监督调解的全过程,就可以避开行政主体在诉讼中与相对人达成损害公共利益的协议,使违法的行政行为躲避司法审查的问题。(三)行政诉讼的目的要求建立调解制度行政诉讼的目的是整个行政诉讼机制的核心与起点,任何制度都不得与其违
11、反,这是法律逻辑的基本要求。中国行政诉讼的惟一目的是爱护公民、法人和其他组织的合法权益。行政相对人一般提起诉讼的目的只是为了挽回损失或获得利益,假如在诉讼上花费大量的时间和金钱,并不符合爱护行政相对人合法权益的逻辑起点,而通过调解会给相对人一个挽回损失的捷径。另外,从行政主体的角度上看,调解制度最终也是在维护行政相对人的权利。因为在行政诉讼中,行政主体要花费人力、物力、财力,而这些诉讼的成本最终由社会公众也就是广阔的行政相对人来担当。以爱护行政相对人合法权益动身,以调解方式结案,是对行政相对人一种最好的结局。一来行政相对人可以快速快捷维护自己的权利,二来行政主体也不会事后报复,从而降低了审判成
12、本,削减了社会不稳定因素,增进了政府与民众间的和谐与理解。三、完善行政诉讼调解制度的思索前文分析表明,随着我国改革开放的不断深化发展,我国行政审判工作须要一个完整的行政诉讼调解制度,不能再将行政诉讼调解制度仅限于行政赔偿诉讼。完善行政诉讼调解制度,主要是要扩大其适用范围,明确调解原则和规范程序运作。(一)行政诉讼调解的适用范围行政诉讼中,由于一方是行使国家公权力的行政机关,而依法行政的法制原则要求行政机关不得随意处分其行政权力,这就确定了行政诉讼的调解与当事人可自由、充分处分其实体权利的民事诉讼调解有明显的区分。因此,对行政诉讼调解适用范围的正确认定,是探讨行政诉讼调解制度必需要解决的问题。笔
13、者认为,以下行政诉讼案件可以适用调解。1、涉及行政自由裁量权的案件。详细行政行为以行政机关行为时受法律、法规约束的程度为标准,分为羁束行为和自由裁量行为两种。由于羁束行为的内容、方式、程度等已由法律、法规作出了特别具体、明确、详细的规定,行政机关只能严格根据执行,不得有任何变更,不存在自由选择的可能,因此这类详细行政行为不能适用调解。而自由裁量行为却不同,它的内容、方式、程度等法律、法规未作规定或只规定肯定的范围、种类和幅度,行政机关有自由选择的余地。在自由裁量权的范围和幅度内,行政主体有多种处理方式可供选择,行政主体所选择的每种方式应当说都是合法的,只不过对相对人而言,存在着是否是最合理选择
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